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张千帆: 刑法适用应遵循宪法的基本精神

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发表于 2015-12-8 18:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



作者 | 张千帆,著名宪法学家,北京大学宪法学教授,中国宪法学研究会副会长
来源 | 《法学》2015年第4期
原标题:刑法适用应遵循宪法的基本精神  ——以“寻衅滋事”的司法解释为例
本文经张千帆教授授权@大案发布

【法意】
今天上午,某知名律师因七条微博被控“寻衅滋事”和“煽动民族仇恨”案举行庭前会议,引起社会各界普遍关注。一般认为,本案的焦点之一,是如何理性区分言论自由与“寻衅滋事”的法律边界。张千帆教授日前在《法学》杂志撰文,强调国家的基本职能是通过其所垄断的合法暴力以维护公共安全、控制私人暴力,保证自由言论和民主选举得以和平进行,从而使国家得到良性和理性的治理。国家力量应对思想和言论给予必要的包容,除非言论会产生暴力冲突等紧迫与严重的现实危险。为防止寻衅滋事罪成为“口袋罪”,我们应严格界定“公共场所 秩序严重混乱”等法律要件。只有当言论确实严重扰乱了现实公共场所的秩序时,相关行为才可能构成“寻衅滋事”;而要构成“严重混乱”,言论所产生的危害必须是清楚和即刻发生的。
 
【关键词】言论自由  寻衅滋事  公共场所  网络言论

《中共中央关于全面推进依法 治国若干重大问题的决定》指出:“法律是治国之重器,良法是善治之前提。”要保证法律是“良法”,不仅“必须坚持立法先行,发挥立法的引领和推动作用,抓住提高立法质量这个关键……使每一项立法都符合宪法精神、反映人民意志、得到人民拥护”,而且“要把公正、公平、公开原则贯穿立法全过程,完善立法体制机 制,坚持立改废释并举,增强法律法规的及时性、系统性、针对性、有效性”[1]。换言之,一部良法不仅本身必须符合宪法精神,而且法律的解释和适用也必须 符合宪法与立法者的本意。如果不按宪法与立法者的本意去适用法律,即使法律规定得再好,司法实践仍然可能发生违宪或违法现象,从而使原来的良法实际上变成 一部恶法。

近年来,《刑法》第293条规定的寻衅滋事罪越来越多地被适用于公民发表的言论。尤其自从2013年9月最高法院与最高检察 院发布关于网络犯罪的司法解释以来,寻衅滋事罪经常被一些地方的司法机关用于惩罚网络言论。法学界普遍担心这项罪名会成为边界可以随意延伸的“口袋罪”。 如此则不仅背离了中共十八届四中全会提倡的“依法治国”与“依宪治国”原则,而且也会压缩公民受现行《宪法》第35条保护的言论自由。

现行《宪法》序言规定,宪法“是国家的根本法,具有最高的法律效力”;第5条规定,“一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。一切国家机关和 武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律”。作为国家的最高法律,宪法统摄所有法律及其他法律规范,《刑法》及其解释和适用均 不得同宪法原则相抵触。任何国家机关都有义务依照宪法原则和精神,解释并适用《刑法》有关条款。鉴于《刑法》第293条的寻衅滋事罪在适用过程中可能和现 行《宪法》第35条规定的公民言论自由发生冲突,我们尤有必要依照宪法保障言论自由的精神对寻衅滋事罪进行适当界定。

一、国家的基本功能是反暴力

一般认为,刑法的基本功能在于禁止有害的行为。1789年法国《人与公民权利宣言》第4条规定:“自由在于能够做不损害他人的任何事。因此,每个人行使 自然权利的仅有限制,乃是那些保证社会其他成员享受同样权利之限制。只有法律才能规定这些限制。”第5条规定:“法律只能禁止对社会有害的行为。”这些耳 熟能详的话语表明,法律既是自由的保护器,同时也是自由的对立面;为了防止某些法律过多地限制自由,有必要适当权衡个人自由与公共利益,并以此确定相关法 律的边界。这对于刑法而言尤其重要,因为刑法剥夺个人的人身自由乃至生命,是国家对个人最严厉的处罚形式。如果适用不当,刑法即有可能侵犯个人的人身自由 或其他宪法权利。

这种观点固然不错,却忽视了问题的另一个基本方面:刑法的目的其实是为了保证每个人生活在一个不受外界暴力压迫的环境 下,在和他人自由交流的过程中自由选择自己的生活方式。因此,刑法的作用不仅不是压迫自由,而恰恰是保护自由。当然,作为刑法的制定者与执行者,国家更不 能以刑法的名义滥用公权,否则不仅超越了自身的宪法权限,而且也违背了刑法本身的基本宗旨。在这个意义上,刑法与宪法是并行不悖的:刑法通过国家保护每个 人不受他人的私人暴力侵犯,宪法则保护每个人不受国家的公权暴力侵犯。

在某种意义上,我们确实可以像霍布斯那样,把国家想象成一个力量 超强的“利维坦”(Leviathan)[2]。霍布斯以“利维坦”为名的代表作封面就有这么一个由全体国民构成的有头有躯体的“巨无霸”。“利维坦”无 疑有一个强大的身躯,但是就和一个正常人一样,它的躯体是要受大脑控制的,而不是自在自为、恣意妄为。霍布斯是思想史上第一位社会契约论者,作为国家的“利维坦”是人类理性契约的造物,一切国家行为都必须符合基本的契约理性。虽然霍布斯把无法无天的自然状态设想得过于可怕,以致几乎任何国家秩序都符合他 那个版本的契约条件,但即便霍布斯所设想的国家也不是任意和任性的,至少绝不会允许它被任何人用来伤害其他人的权利和自由。

归根结底, 我们之所以建立国家并授予其巨大的权能,正是为了让它控制私人的非理性,防止私人以暴力侵害他人。在霍布斯看来,在没有契约、没有国家、没有法律约束、没有国家强制力实施法律的环境下,一群短视自私的个人之间没有任何信任、同情和安全感,只能相互侵夺、欺诈、伤害,最后结果必然是“人的生命孤独、贫苦、龌 龊、粗野、短暂”[3]。为了让人们停止相互侵害、恢复信任,只有彼此之间形成契约、建立国家,每个人都同意交出自己手中的“剑”,由国家统一掌管。从此之后,个人除了正当防卫,即不再拥有动用暴力的权利。国家的职能就是垄断暴力的合法使用,以其所垄断的合法暴力去控制私人的非法暴力。

中国未必接受霍布斯的社会契约论,但我们需要坚守马克思主义民主契约国家观。在马克思看来,国家是建立在社会生活和私人生活、公共利益和私人利益相冲突与 协调基础之上的,因此,国家“必须实现法律的、伦理的、政治的自由,同时,个别公民服从国家的法律也就是服从自己本身理性的即人类理性的自然规律”。国家 生活也“只是人权、个人权利的保证,因此,它一旦和自己的目的即这些人权发生矛盾,就必须被抛弃”。[4]事实上,任何国家的首要职能都是保卫公共安全, 打击对社会有害的犯罪活动,而刑法是国家履行这一基本职能的主要手段。在中国传统法律体系中,刑法显然占据着支配地位,国家的主要职能即在于控制犯罪。警 察就是实施刑法的具体力量,或者说是国家这个“利维坦”的庞大肢体。在世界各国的政府人员结构中,行政执法力量都占了绝对优势。[5]不夸张地说,警察是 国家职能的首要标志,也是鉴别一个法律实体是否构成国家的主要标准。譬如,欧盟迄今为止仍不是一个国家,不仅因为它没有一部统一的宪法,而且也因为欧盟层 次缺乏强制执法力量。之所以如此,正是因为警察履行着垄断合法暴力、守护公共安全的基本国家职能。一个没有警察力量的实体不足以构成国家。

然而,国家毕竟只是一个法理虚构;警察虽然身穿制服,却和具有私人身份的国民一样受七情六欲支配。建立国家之后,私人失去了行使暴力的理论合法性和实际 能力,而将这种能力让渡于国家。随之而来的问题是,如何保证警察行使国家垄断的暴力是为了保护公共安全,而非用于私人目的?保护公共安全是理性人建立国家的主要目的,如果这个条件得不到满足,社会契约即不存在,国家也失去了存在的合法性,而以国家为名垄断的暴力就成了一群人压迫其他人的工具。这也是洛克认 为理性人不可能通过契约建立绝对权力的国家的理由,[6]因为这样的国家权力必然是不受理性控制和约束的。个人行为需要受到个人理性的控制,国家行为则需 要公共理性的控制。

公共理性就是国家的“大脑”,它的体现形式就是为了保护每个人的基本利益而制定的宪法和法律。在现代国家,法律是为了所有人的公共利益服务的。只有这样的法律才是体现公共理性的良法。对于国家治理来说,公共理性必然远胜于任何私人理性。因为人是理性自私的,私人理性只 能为特定的个人服务,只有公共理性才能为整个社会服务。也只有这样,才能更好地体现马克思主义民主契约法律观,实现良法善治和“法治中国”的建设目标。

二、保障言论自由才能维护公共理性

然而,法律如何体现公共理性?究竟何为公共利益?什么样的政策、法律乃至制度最有利于人民的幸福?不同身份和处境的人对这些问题的回答必然是见仁见智 的,不存在一个先验的正确答案。就以争议相对较小的刑法为例,究竟哪些行为应被定为犯罪?“寻衅滋事”、“非法经营”等行为是否应当受到刑事处罚?如果成 为罪名,如何防止刑事处罚权的滥用?法学界对这些问题存在较大争议。面对分歧,如何取舍?国家是难以提供统一答案的,因为国家本身是由人民构成的,而非超 越真实和具体个人之上的独立存在。只有当人民之间解决分歧、达成共识、形成法律之后,才为国家行动找到了正确方案;在此之前,国家无权行动,要做到法无授 权不可为。

当然,不论讨论多长时间,达成绝对的共识是不现实的,任何立场都不可能获得社会每一个人的认同。我们不可能无休止地讨论下 去,我们在任何时候都需要一部在当下看来尽可能好的良法。毋庸赘述,既然多数人的道德与认知水平大致相当,任何人都没有资格自称掌握了至善或绝对真理,[7]因此,我们需要通过投票来决定多数人的立场,或通过投票选举产生代表多数人利益的立法者,以此形成统治我们的法律。由此可见,法律并不是什么理想的 人类造物;法律所体现的公共理性注定是有缺陷的,它只不过是多数立法者根据当时的情形以及对未来的不准确预测所达成的一种临时安排。在美国联邦最高法院的 霍姆斯大法官看来,“(统治)是一场试验,正如任何生活都是一场试验。每年每月,我们都必须把命运押在对未来的预见之上,而这种预见必然基于不完善的知识。既然这场试验是我们体制的一部分,我们就应该永远保持警惕,避免试图去控制那些我们憎恨并认为致命的言论——除非它们如此紧迫地威胁去干扰迫切的合法 目标,以至要求立刻控制来拯救国家。”[8]

霍姆斯之所以从统治的试验性出发,推导出言论自由的必要性,并为美国《联邦宪法第一修正 案》赋予“清楚与现存威胁”的标准解释,正因为这是一个正常国家的思维和行为方式。“利维坦”的公共理性不是某个圣人的灵感突发,而是全体理性个人的利益 与诉求碰撞的结果。“一旦人们理解时间曾推翻过一度富有战斗力的许多信念,他们终于……坚信:他们所期望的至善,最好通过思想的自由交流获得;对真理的最 佳检验,在于思想在市场竞争中获得接受的力量,并且这项真理是其愿望得以实现的唯一基础。”[9]

在现代民主与法治社会里,各种利益和立场可以在公共场域中自由表达出来;经过交流、碰撞、辩论、澄清之后,公民对不同立场形成自己的独立判断,并通过投票表达自己的知情偏好;立法者制定法 律,法律形成之后即进入执行,政府执法不力将受到社会的批评;法律的有效实施让公民看到法律的真实效果,对法律效果的评价产生新一轮争议,抑或进一步推动 立法的修正乃至订立新法。因此,行为守法确实是每一个公民的义务,但是言论自由则是每一个公民的权利,其中包括批评政府乃至法律的权利。所谓公共理性,就是在自由讨论过程中形成的部分社会共识,而言论自由是产生公共理性的制度平台。

事实上,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“推进协商民主广泛多层制度化发展”,正反映了构建自由交流平台的必要性。该决定要求“以经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益的实际问题为内 容,在全社会开展广泛协商,坚持协商于决策之前和决策实施之中”,“构建程序合理、环节完整的协商民主体系,拓宽国家政权机关、政协组织、党派团体、基层组织、社会组织的协商渠道。深入开展立法协商、行政协商、民主协商、参政协商、社会协商。加强中国特色新型智库建设,建立健全决策咨询制度”。[10]显而易见,任何形式的协商都以言论自由的宪法保障为前提,只有这样才能听到各种立场观点和人民群众的真实呼声,协商民主和善治才能落到实处。

无疑,某些思想或言论可能是错误、极端、尖刻的,对此,公权力应给予足够的包容。因为国家是由凡人构成的,它并不比一般人更有能力判断言论错误与否。一 些地方政府压制批评自己的言论就显然违背了法治的一条基本原则:任何人都不得做自己案件的法官。因此,即便错误的批评也有其存在价值,因为它有助于澄清真 相;政府完全可以摆事实、讲道理,以平和与平等的方式澄清自己的所作所为。一旦政府对批评言论采取不适当的压制,那么人们不仅没有机会获得真相,而且反而 会同情被压制者并采信他们的版本。对于政府而言,最明智的做法莫过于采取超然中立的姿态,对“思想市场”隔岸观火,既不支持也不压制民众之间的自由交流。 如果说政府在此过程中需要发挥作用,那就是维护“思想市场”的安全秩序,维持交流的和平进行——君子动口不动手:任何人都有发表和听取言论的自由,但没有 权利通过暴力强迫别人接受自己的观点;否则,自由的“思想市场”即无法维持下去。

当然,如果言论确实会立刻激发显而易见的严重危害,譬如,有人在人群大量聚集的地方散布恐慌、造成踩踏,那么这种言论理应承担法律责任。但是只要并未构成这类“清楚与现存的危险”,只要还有时间通过讨论探明 真相和真理,就应该让讨论自由进行下去。如果让警察判断什么是正确或错误的思想,甚至告诉公民如何思考,显然是十分危险的,不利于和谐秩序的建立。

三、“寻衅滋事”的扩大解释不符合言论自由的要义

如果刑法所惩罚的都是对社会有害的行为,并能保证政府按照正当刑事程序调查和惩治犯罪,那么刑法适用不会侵犯公民的言论自由。在这种情况下,行为归行 为,言论归言论,刑法和宪法并不会发生冲突。[11]即便刑法触及直接产生社会危害的言论,如果能够将刑法适用严格限于产生直接、清楚与即刻发生的危险, 那么仍能妥善处理刑法和言论自由的关系。毋庸置疑,剥夺人身自由是对个人幸福的最严重威胁;[12]这种威胁对于言论自由的肃杀效应是显而易见的,因而警 察权的运用必须慎之又慎。

(一)对寻衅滋事罪的司法解释构成罪名扩大化

2013年9月,最高法院与最高检察院发布 《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称“9月解释”),将刑法适用扩大到“利用信息网络实施诽谤、寻衅滋事、敲诈 勒索、非法经营”等罪名。“9月解释”对《刑法》第246条规定的诽谤罪解释得比较详细,例如,要构成“严重危害社会秩序和国家利益”,必须具备引发“群 体性事件、引发公共秩序混乱、引发民族宗教冲突、诽谤多人造成恶劣影响、损害国家形象、严重危害国家利益、造成恶劣国际影响”等后果之一。[13]虽然,“损害国家形象”、“严重危害国家利益”、“造成恶劣国际影响”等概念存在一定的模糊性,但罪行构成要件至少是比较具体的。[14]

相比之下,“9月解释”对寻衅滋事罪的网络化则显得语焉不详,只是笼统规定“利用信息网络辱骂、恐吓他人,情节恶劣,破坏社会秩序的”,以及“编造虚假信 息,或者明知是编造的虚假信息,在信息网络上散布,或者组织、指使人员在信息网络上散布,起哄闹事,造成公共秩序严重混乱的”,以寻衅滋事罪定罪处罚。[15]然而“9月解释”对于什么构成“情节恶劣”、“破坏社会秩序”或“造成公共秩序严重混乱”,却没有任何说明。如果我们不加以严格解释,会造成网络适用的随意扩大,寻衅滋事罪很容易变成压制网络言论的法律工具。

《刑法》第293条规定的寻衅滋事罪本来仅适用于某些“破坏社会秩序”的行为,譬如,随意殴打他人,或追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,以及强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,且要具备“恶劣”或“严重”情节。即便构成“口袋罪”,这条罪名本来也不直接关涉言论自由。然而,“9月解释”却把“寻衅滋事”扩大到网络言论,这项规定便会被适用于公民的网络言论。虽然该解释本身没有具体说明,但适合这一扩展的似乎只有该罪名第4项所针对的“在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱”。

我们能否把《刑法》第293条第4项中的“公共场所”简单替换为“网络”,变成“在网络起哄闹事,造成网络秩序严重混乱”?有人认为,“公共场所”也包括网络,网络并非“法外之地”。此说不完全算错,但是此说忽视了网络和实体空间的本质区别:网络行为其实不是“行为”,而是言论。当然,网络言论也可能构成“起哄闹事”。单纯从 规定本身看,如此适用似乎问题不大——无论是言论还是行为,如果确实“造成公共场所秩序严重混乱”,即应承担法律责任。问题在于如何界定“公共场所秩序严 重混乱”,尤其是网络作为“公共场所”的秩序混乱。最近,知名女记者柴静拍摄的《穹顶之下》揭示了各地雾霾的形成机制和严重程度,引起了巨大的公共反响, 由此也产生了正反两种意见的激烈辩论,甚至存在对柴静本人的制片动机和生活方式的质疑乃至攻击,一时间网络争论不亦乐乎。这种现象是否构成“公共场所秩序 严重混乱”,以至需要国家适用《刑法》第293条呢?

众所周知,网络本来就是自由表达的平台,存在不同意见很正常,秩序井然很多时候意 味着“一言堂”。就网络“公共场所”而言,几乎不可能发生刑法意义上的“秩序严重混乱”。如果网络言论粗俗、尖刻、激进,引发了大量争论乃至谩骂,是否构成“寻衅滋事”?即便认同网络“语言暴力”这一说法,国家也不能用其肢体暴力应对语言暴力。在一般情况下,刑法只能被适用于现实世界中发生的实际暴力,而不是网络世界中的虚拟“暴力”,除非网络言论确实会引发现实中的“公共场所秩序严重混乱”。

归根结底,“网络秩序”这个概念是不存在的;网络天生是一片乱哄哄的众说纷纭,没有什么“秩序”可言。如果硬是要强加一种秩序,则可能会适得其反。而如此解释《刑法》第293条第4项恰好与《宪 法》第35条所规定的言论自由背道而驰。因此,即便要将“寻衅滋事”扩展到网络,也必须严格区分其中的两个“公共场所”的概念,而不能简单将二者均等同于 网络空间:起哄闹事的“公共场所”可以包括网络虚拟空间,但是造成秩序严重混乱的“公共场所”仅限于实际公共空间。只要网络言论并未造成实际公共场所的“秩序严重混乱”,即不得对言论适用寻衅滋事罪。

(二)司法解释应做到前后一致

事实上,就在2013年5月,“两高”曾发布《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称“5月解释”),其中第5条正是如此解释“公共场所”的:在车站、码头、机场、 医院、商场、公园、影剧院、展览会、运动场或者其他公共场所起哄闹事,应当根据公共场所的性质、公共活动的重要程度、公共场所的人数、起哄闹事的时间、公共场所受影响的范围与程度等因素,综合判断是否“造成公共场所秩序严重混乱”。

显而易见,这里的“公共场所”是指实际而非虚拟场所。这 一解释仍然将“寻衅滋事”罪名的司法适用限于“行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等,无事生非”等行为,而并未将其扩展到网络言论。考虑到“两高”的 两个解释相隔不过3个多月,两者之间应当存在高度一致性和连续性,“9月解释”在没有重新定义“公共场所”的情况下,应该适用“5月解释”对“公共场所”的定义。

换言之,有必要区别解释“在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱”中的两个“公共场所”概念。即便“在公共场所起哄闹 事”可以被扩大到网络虚拟场所,“公共场所秩序严重混乱”必须被限定于实体空间。笔者认为,这是对《刑法》第293条第4项中第二个“公共场所”概念的最 合理与最自然的解释。如果公民的网络言论被认定为“起哄闹事”,那么只有在有充分证据表明这种言论造成了特定实际公共场所的“秩序严重混乱”,公安机关才 能启动刑事调查程序。如果要申请检察院批准逮捕,还必须证明“秩序严重混乱”的具体情形,譬如,造成人身伤害、肢体冲突、人群的大规模长时间聚集、严重扰 乱正常生活与工作等。

值得强调的是,法院和检察院都不是立法机关,而“两高”的司法解释实际上是一种准立法行为,因而必须慎之又慎,在解释过程中尤其要尊重立法原意和宪法精神,避免篡改法律的目的和范围。2015年3月最新修订的《立法法》在末尾特别增加了第104条:“最高人民法院、 最高人民检察院作出的属于审判、检察工作中具体应用法律的解释,应当主要针对具体的法律条文,并符合立法的目的、原则和原意。遇有本法第四十五条第二款规 定情况的,应当向全国人民代表大会常务委员会提出法律解释的要求或者提出制定、修改有关法律的议案。”其中,第45条第2款规定:“法律有以下情况之一 的,由全国人民代表大会常务委员会解释:(一)法律的规定需要进一步明确具体含义的;(二)法律制定后出现新的情况,需要明确适用法律依据的。”《刑法》第293条第2项中的“公共场所”是一个相对抽象的概念,可以被认为“需要进一步明确具体含义”,或在网络时代被认为构成“出现新的情况,需要 明确适用法律依据”。按照《立法法》第104条的新要求,最高人民法院和最高人民检察院本来应当向全国人大常委会提出法律解释的要求,或提出修改《刑法》 这一条款的议案,而不是自行扩大寻衅滋事罪的适用范围。事实上,“9月解释”对于网络“寻衅滋事”的事由定义也还是相对谨慎和狭窄的,仅限于“利用信息网 络辱骂、恐吓他人”或编造或散布“虚假信息”。

然而,在适用过程中,各级公安机关往往扩大解读寻衅滋事罪,对网络言论的入罪远远超过了 以上事由,也不证明网络言论造成了现实公共场所的任何严重后果。毋庸置疑,这种扩大解读在法理上是没有任何依据的,在现实中是有很大风险的。如果说《立法 法》要求最高人民法院和最高人民检察院在必要的情况下提请全国人大常委会解释立法,那么它显然没有授权公安部门自行解释法律。在没有全国人大常委会或司法 解释授权的情况下,公安部门擅自扩展《刑法》条文的适用范围,限制公民权利和自由是不合适的。

四、结语

综上所述,就和任何言论一样,网络言论确实不是“法外之地”,但是任何立法、立法解释或执法行为都不得侵犯《宪法》第35条保护言论自由的本质。国家的基本职能在于实 施刑法、防控暴力,而在此过程中,国家本身首先要防止刑法扩大化带来公权滥用。只有当特定言论构成“清楚与现存的危险”,譬如产生实体公共场所的严重混 乱,国家才能禁止与惩罚之。如果有人在网上鼓动网民在某时某地围攻特定政府部门,而根据特定的情况判断,这种煽动确实会变成现实行为,那么“清楚与现存的 危险”即已发生,应该依法制裁。但是,如果特定的网络言论至多只是煽动情绪或引发“口水仗”,“严重混乱”只是不着边际、添油加醋的猜测联想,甚或只是某 个领导听了感到刺耳,行为人即被以“寻衅滋事”定罪,那么这个罪名就成了“口袋罪”。

“口袋罪”不仅限制了公民的言论自由,而且也极易 纵容地方公权滥用。在中国,无论是宪法、法律还是十八届四中全会决定等中央政策,都是中央对地方各级政府的行为规范。如果宪法得不到落实,《刑法》规定的 罪名成为地方可以随意解释的“口袋罪”,那么法律不仅发挥不了任何规范作用,反而成了地方滥用公权的尚方宝剑。例如,河南维权人士贾灵敏常年为被拆迁户免 费普法,传播关于征地拆迁的法律知识,受到各地人民的热烈欢迎。当地政府却视之为眼中钉,并以“寻衅滋事”的罪名剥夺其人身自由。[16]然而,贾的言论 不仅没有造成任何“公共场所秩序严重混乱”,而且对于维护被拆迁户的合法权益与社会稳定,防止公权巧取豪夺发挥了十分积极的作用。地方如此滥用公权既是对 法治的严重破坏,也是对中央权威的公然蔑视。

要防止“寻衅滋事”成为“口袋罪”,必须严格界定“公共场所秩序严重混乱”等法律要件。只有当言论确实严重扰乱了现实公共场所的秩序,才可能构成“寻衅滋事”。而要构成“严重混乱”,言论所产生的危害必须是清楚和即刻发生的。如果所谓的“严重 混乱”只是办案人员的主观猜测和想象,或是对遥不可测的不确定后果的恐惧,自然也就说不上什么“严重”了。公安或检察机关在指控公民网络言论构成“寻衅滋 事”的时候,一定要提出具体证据表明有关言论确实造成现实公共场所发生严重和清楚的混乱,以免导致公权力滥用和腐败。

唯有如此,关于寻衅滋事罪的司法解释才能“符合宪法精神”,从而保证刑法这部“治国之重器”成为“良法”和“善治之前提”,[17]而非压制言论自由的法律工具。归根结底,刑法和宪法并不矛盾;二者的目的都是为了防止一切形式的不当暴力,保证中国社会在和平理性、自由宽容的环境下得到善治。

注释:

  [1]《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,《人民日报》2014年10月29日。
  [2]ThomasHobbes,Leviathan,Londonenguin,1968,pp.70-71.
  [3]Ibid.,p.185.
  [4]《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社1965年版,第129页、第440页。
  [5]例如,在大约500万美国联邦雇员中,行政类别职员占了98%。参见张千帆、赵娟、黄建军:《比较行政法——体系、制度与过程》,法律出版社2008年版,第229页。
  [6]See John Locke,Two Treatises of Government,PeterLaslett ed.,Cambridge University Press,1960,p.328.
   [7]See John Stuart Mill,Utilitarianism,On Liberty,Considerationson  Representative Government,London:J.M.Dent & Sons Ltd.(1972),p.85.
  [8]霍姆斯法官在“抵制征兵第四案”中的反对意见,See Abramsv.United States,250 U.S.616.
  [9]同前注⑧。
  [10]《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,http://www.sn.xinhuanet.com/2013-11/16/c_118166672.htm,2015年4月5日访问。
  [11]对于“表达式行为”或“象征性言论”的界定和保护标准,在此不赘述。参见张千帆:《宪政原理》,法律出版社2011年版,第41~44页。
  [12]这也是为什么必须废除剥夺人身自由的非刑事措施,如劳动教养和收容教育。
  [13]“9月解释”第3条。
  [14]“9月解释”对网络上的敲诈勒索和非法经营也相对比较具体,虽然这些罪名本身的适用可能存在问题,在此不赘述。
  [15]“9月解释”第5条。
  [16]参见余声:《“钉子户”贾灵敏》,《阳光时务周刊》第45期,2013年3月号。
  [17]同前注①。

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